• (097) 404-25-24
  • Viber, Telegram
Факти про ІВ
Успішні рекламні кампанії популярних ТМ
Корисне
  • Реєстрація торговельної марки в Україні і реєстрація торговельної марки за кордоном – окремі процедури
  • Класи МКТП – 45 категорій, в яких розділені всі можливі товари та послуги
  • Шляхи реєстрації торговельної марки за кордоном: реєстрація безпосередньо у потрібній країні або з допомогою Мадридської системи
  • Договір передання прав на торговельну марку підлягає обов`язковій державній реєстрації

Підстави для відмови в реєстрації торговельної марки

Після подання на реєстрацію торговельної марки, вона проходить ряд експертиз в Укрпатенті: встановлення дати поданя заявки (чи коректно було оплачено держзбір за подання заявки на торговельну марку), формальна експертиза і кваліфікаційна експертиза торговельних марок.

 

Ключова з них - кваліфікаційна експертиза/експертиза по суті. Вона проводиться в самому кінці реєстрації, і на даному етапі як раз і з'ясовується, чи буде надана знаку правова охорона.

 

У чинному Законі України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» підставах для можливої відмови в реєстрації торгових марок присвячена ст.6 і частково ст. 5. Посилання на повний текст Закону:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12/print.

 

Так, в ч. 1 ст. 5 йдеться про наступне: «Правова охорона надається знаку, який не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі, вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом».

 

А ось як раз ті самі підстави для відмови в наданні правової охорони вказані в ст. 6 Закону. Розглянемо її детальніше.

 

1. Згідно з цим Законом не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:
- державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми);
- офіційні назви держав;
- емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій;
- офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки;
- нагороди та інші відзнаки.

 

Такі позначення можуть бути включені до знака як елементи, що не охороняються, якщо на це є згода відповідного компетентного органу або їх власників. Компетентним органом щодо назви держави є колегіальний орган, утворений Установою.

 

2. Не можуть отримати правову охорону також позначення, які:
- зазвичай не мають розрізняльної здатності та не набули такої внаслідок їх використання;
- складаються лише з позначень, що є загальновживаними як позначення товарів і послуг певного виду;
- складаються лише з позначень чи даних, що є описовими при використанні щодо зазначених у заявці товарів і послуг або у зв'язку з ними, зокрема вказують на вид, якість, склад, кількість, властивості, призначення, цінність товарів і послуг, місце і час виготовлення або збуту товарів або надання послуг;
- є оманливими або такими, що можуть ввести в оману щодо товару, послуги або особи, яка виробляє товар або надає послугу;
- складаються лише з позначень, що є загальновживаними символами і термінами;
- відображають лише форму, що обумовлена природним станом товару чи необхідністю отримання технічного результату, або яка надає товарові істотної цінності.

 

3. Не можуть бути зареєстровані як знаки позначення, які є тотожними або схожі настільки, що їх можна сплутати:
- зі знаками, раніше зареєстрованими чи заявленими на реєстрацію в Україні на ім'я іншої особи для таких самих або споріднених з ними товарів і послуг;
- знаками інших осіб, якщо ці знаки охороняються без реєстрації на підставі міжнародних договорів, учасником яких є Україна, зокрема знаками, визнаними добре відомими відповідно до статті 6 bis Паризької конвенції про охорону промислової власності;
- з фірмовими найменуваннями, що відомі в Україні і належать іншим особам, які мають право на них до дати подання до Установи заявки щодо таких же або споріднених з ними товарів і послуг;
- кваліфікованими зазначеннями походження товарів (у тому числі спиртів та алкогольних напоїв), що охороняються відповідно до Закону України «Про охорону прав на зазначення походження товарів». Такі позначення можуть бути лише елементами, що не охороняються, знаків осіб, які мають право користуватися вказаними зазначеннями;
- знаками відповідності (сертифікаційними знаками), зареєстрованими в установленому порядку.

 

4. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:
- промислові зразки, права на які належать в Україні іншим особам;
- назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва або цитати і персонажі з них, твори мистецтва та їх фрагменти без згоди власників авторського права або їх правонаступників;
- прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.

 

Найбільш поширена підстава для відмови - це наявність раніше зареєстрованих або поданих на реєстрацію позначень для таких же або однорідних товарів/послуг, якщо такі знаки можна назвати тотожними схожими для ступеня змішування.
 

Ось чому важливо проведення попереднього пошуку на тотожність і схожість/офіційної перевірки торгової марки перед поданням її на реєстрацію.

 

Будемо раді надати Вам більш детальну інформацію з цього питання!
З повагою, команда IP-компанії GOLDMARK.